Общие положения о наследственном праве
Введение
Наследование традиционно считается одним из самых древних и стабильных институтов в праве любого государства. Даже в советское время большинство основных принципов наследования были еще заложены римским частным правом [1, с.226-228]. Однако развитие общественных отношений постепенно меняет экономические отношения, в свою очередь влияет на вещные правоотношения. Разнообразие и количество имущественных правоотношений между членами общества обусловливает необходимость в развитии и совершенствовании норм, регулирующих переход прав от одного лица к другому, как в качестве общих правил, так и норм наследственного права, как специальных правил.
Актуальность обусловлена интересом ученых именно к нормам наследственного права, что обуславливает их особенностью и спецификой. Во-первых, в основном имущественные права от одного лица к другому переходят благодаря их совместному волеизъявлению [2, С.20-22], то есть проявляется принцип диспозитивности в частном праве, но при наследовании доминирует волеизъявления лица, принимающего права умершего. А односторонние действия, которые порождают эти свободно-правовые последствия, традиционно императивно урегулированы [3, с.308- 309]. Во-вторых, изменилось отношение законодателя к кругу объектов гражданских прав, которые могут входить в состав наследства.
1. Наследования и его основные специфические признаки. Основные положения наследственного права
Наследование — это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Большинство вышеупомянутых авторов поддерживает мнение законодателя, под наследованием следует понимать приобретение имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей (наследственной массы) физического лица, которое умерло (наследодателя), наследниками и другими лицами в порядке наследственного правопреемства. В данном случае под имуществом следует понимать совокупность прав и обязанностей, активов и пассивов, имеющегося имущества умершего, его права, требования к другим лицам, а также его долги, которые он не успел погасить при жизни, требования по возмещению вреда, причиненного наследодателем . Из сказанного можно сделать вывод, что наследованием называется переход преимущественно имущественных (в некоторых случаях неимущественных) гражданских прав и обязанностей умершего к другим лицам. Со смертью субъекта прекращаются только правоотношения, носящие строго личный характер (например — права на пенсию, пособие или другие выплаты, льготы и т.д.).
Наследования, как правоотношения, очень специфические, поскольку на первый взгляд, нарушается конструкция общих гражданских правоотношений — оно по сути бессубъектного, поскольку со смертью прекращается правоспособность наследодателя, поэтому его права и обязанности переходят к наследникам в порядке наследственного правопреемства, что характеризуется целым рядом особенностей:
— Наличием фактического состава, прямо предусмотренного законом (например, составление завещания, смерти наследодателя, принятие наследства по завещанию);
— Совокупностью прав и обязанностей, которые переходят к наследникам как единое целое;
— Наследование носит универсальный характер — все права и обязанности переходят одновременно и на основании акта принятия наследства.
Термин «наследственное право» используется в двух значениях субъективном и объективном. В объективном смысле под наследственным правом понимают совокупность правовых норм, регулирующих порядок перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам. В субъективном смысле под наследственным правом понимают права человека быть призван к наследованию как наследник, объем его прав и обязанностей после принятия наследства [2, с.583].
Наследственные правоотношения существуют в виде юридического состава, необходимыми элементами которого являются такие юридические факты: открытия наследства, время открытия наследства, место открытия наследства, наследственная масса и другие.
Открытия наследства. Наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим. Значение открытия наследства заключается в том, что именно с открытием наследства возникают наследственные правоотношения. Не следует путать открытия наследства (как события) и открытия наследственного дела (как действия), поскольку эти юридические фаты порождают различные последствия. При открытии наследства у наследников возникают материальные права на ее принятии или отказе в ее принятии. Нотариальный процесс в качестве последствия предусматривает фиксирование и констатацию наличия прав у наследников и других лиц.
Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого она объявляется умершим. Днем смерти следует понимать конкретную календарную дату (день). Не следует путать смерть лица и регистрации смерти физического лица. Юридически лицо считается умершим с момента, когда сделана соответствующая запись о смерти лица органами ЗАГСа. Поэтому справка о смерти (соответствующей формы) или судебное решение об объявлении лица умершим (вступившего в законную силу), это лишь основание для соответствующей регистрации смерти физического лица с указанием даты ее смерти. Если дата фактической смерти неизвестна, например, при объявлении лица умершим, то в свидетельстве о смерти обязательно должен быть указан месяц или год смерти (вступление судебного решения в законную силу). В этом случае время открытия наследства следует считать последний день указанного месяца или года.
Если в течение суток умерли лица, которые могли бы наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно и отдельно по каждой из них. Эти единичные случаи, как правило, носят характер смерти от экстраординарных условий (ДТП, катастрофа, разрушение дома).
Понятно, что указанные лица не могут наследовать один после другого, даже если в сутки погибает один человек, а через несколько часов другая, но в эти же сутки. Исключение из этого правила заключается в том, что когда несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, умерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т.п.), предполагается, что они умерли одновременно. Но понятно, что о такой презумпции можно говорить только при объявлении лица умершим. В этом случае наследство открывается одновременно и отдельно по каждой из этих лиц независимо от эпохи, в которую они умерли. Скорее всего, указанные обстоятельства — стихийное бедствие, авария, катастрофа и т.п. должны быть длительными (более суток или захватывать несколько часов между сутками) и непрерывными.
Временем открытия наследства посмертно реабилитированных лиц является день принятия решения районной комиссией по вопросам восстановления прав реабилитированных о возвращении имущества реабилитированного или возмещения его стоимости наследникам первой очереди. Круг наследников первой очереди определяется на день вынесения этого решения [5].
Правовое значение открытия времени наследия заключается в том, что именно на этот момент во времени: определяется законодательство, будет регулировать наследственные правоотношения устанавливается место открытия наследства; определяются круг наследников, призываемых к наследованию; устанавливаются объем и содержание наследственной массы; прекращаются личные обязательства наследодателя; начинают протекать сроки для принятия наследства и т.д. [6, с.328].
Место открытия наследства. Место открытия наследства — это определение исключительно юридическое, под ним следует понимать населенный пункт (и, разумеется, нотариальный округ), в котором по мнению наследников следует определяться с наследственным правопреемством. Понятно, что место фактической смерти и место открытия наследства могут не совпасть. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. На наследников возлагается обязанность доказывания последнего места проживания наследодателя. Такими доказательствами, как правило, являются: регистрация места проживания, справки жилищно-эксплуатационных организаций, справка о смерти и т.д. Это общее правило имеет важное практическое значение, поскольку после смерти лица наследие должна открываться только в одном месте, о чем делается соответствующая регистрация об открытии наследственного дела в наследственном реестре, и нотариус выдает «выписка о регистрации в наследственном реестре». Именно по этому месту принимаются заявления заинтересованных лиц и именно в этом городе в случае возникновения спора следует обращаться в суд. На практике указанное выше общее правило предусматривает несколько исключений:
— Для граждан РФ, постоянно проживающих за границей РФ местом открытия наследства будет страна, где они проживают (исключением из этого правила является наследование недвижимого имущества, при наличии которого праве на наследство на такое имущество оформляется в соответствии с законодательством того государства, на территории которого оно находится)
— Для несовершеннолетних и лиц, находящихся под опекой, местом открытия наследства признается место жительства родителей (усыновителей), опекунов (органа опеки или попечительства)
— После смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, которые учились в учебных заведениях, находящихся вне постоянного места их проживания, местом открытия наследства признается место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или к вступлению в соответствующее учебное заведение.
Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества местонахождение основной части движимого имущества. На практике нередки случаи, когда установить место жительства наследодателя невозможно или затруднено, например, при признании лица умершим. В этом случае вместо доказательств места проживания наследники предоставляют доказательства места нахождения и стоимости имущества наследодателя.
Если наследодатель имел несколько мест проживания, местом открытия наследства считается последнее место регистрации наследодателя.
2. Значения термина «наследственное право»
Очевидно, установив, что момент возникновения права собственности на наследственное недвижимое имущество тождественно момента государственной регистрации права на наследство, законодатель имел целью соблюдения известных принципов государственной регистрации: публичности и достоверности [7, с. 200]. Однако наследования является одним из немногих исключений из правил возникновения права на недвижимое имущество без соблюдения требования государственной регистрации, ведь в силу закона такое имущественное право нельзя считать правом собственности на недвижимое имущество, входящее в состав наследства.
Как отмечают отечественные авторы-правоведы, «в значительном количестве случаев момент возникновения права собственности не связан с моментом государственной регистрации. … При переходе права собственности при реорганизации юридических лиц, при наследовании, при возникновении права общей собственности у супругов и в других случаях момент возникновения отличается от момента государственной регистрации права »[8, с. 341].
По нашему мнению, проблема признания права собственности на наследственное имущество может быть решена только на основе теоретических позиций последовательного размежевание правовой природы субъективного права наследования, права на наследство как самостоятельного имущественного права и права собственности на наследственное имущество. Так, субъективное право наследования возникает у наследника по закону или завещанию в момент открытия наследства. Право на наследство как самостоятельное имущественное право возникает у наследника с момента принятия наследства с обратным действием на момент открытия наследства. Возникновение права собственности на наследственное имущество зависит от требований законодательства относительно возникновения права собственности на тот или иной объект и обусловлено наличием целого ряда юридических фактов, среди которых может быть получение свидетельства о праве на наследство, государственная регистрация права на наследство и тому подобное.
Воплощение в правоприменительную практику принципов зависимости вступления наследником права на наследство с государственной регистрации права на наследство противоречат принципу универсального характера наследования и приводят к возникновению значительных трудностей в судебной практике, коллизий в применении норм материального права и нарушение наследственных прав лиц, принявших наследство, то есть приобрели право на имущество.
Правоустанавливающее значение государственной регистрации о возникновении права собственности на недвижимое имущество, которое есть в составе наследства, которую принял наследник, будет проявляться только в отношении актов отчуждения такого имущества (которые в свою очередь нуждаются в государственной регистрации) и не влияет на другие полномочия наследника как собственника. Например, наследник имеет право владеть недвижимым имуществом, пользоваться им, осуществлять распоряжение, не связанное с переходом права собственности, защищать права, возникшие у него на указанное имущество.
Особое значение в характеристике права на наследство как имущественного права имеет понимание наследования как перехода прав и обязанностей наследодателя к наследникам и принятия наследства в качестве основного юридического факта в составе оснований наследования. Обращаем внимание, что речь идет не о принятии наследства в качестве основания приобретения права собственности на имущество, входящее в состав наследства. Способом наследования приобретаются различные субъективные гражданские права, в том числе и право собственности, и наследование не сводится только к получению права собственности. Можно считать, что способом наследования приобретается право на наследство, характеризующий производное право приобретения, в том числе и права собственности.
Основанием приобретения права на наследство как имущественного права, имеет особую правовую природу права на объект универсального правопреемства, является совершение сделки принятия наследства (с оговоркой, что принятие наследства является юридическим фактом в квалифицированном юридическом составе оснований наследования).
Основаниями приобретения права собственности на наследственное имущество есть все юридические факты, которые являются элементами юридического состава наследования, а также «дополнительные» юридические факты, предусмотренные нормами права, — получение свидетельства о праве на наследство, государственная регистрация права на наследство. Возникновение права наследования связывается с наступлением юридических фактов открытия наследства и юридических фактов, характеризующих основания наследования по закону или по завещанию.
Проблемы разграничения оснований и способов приобретения субъективных прав и обязанностей в цивилистической доктрине рассматриваются в основном на приобретение права собственности [2, с. 378]. Б. Л. Хаскельберг отмечает, что выделение первоначальных и производных способов приобретения права собственности обычно не сопровождается определением понятия «способ приобретения … как правило, не разграничиваются также понятие« способ »и« основание »приобретения права собственности» [8, с. 341].
В юридической литературе эти сроки обычно используют как таковые, обозначающие правовые явления одного порядка. Основаниями возникновения права собственности являются различные обстоятельства (юридические факты), с которыми нормы права связывают установление правоотношений собственности. «Эти основания часто называют» способы приобретения права собственности «и разделяют на первичные и производные» [1, с. 294]. В дальнейшем этот автор использует термины «основания» и «способы» приобретения права собственности как синонимы. Такой подход является достаточно распространенным: «Все основания приобретения права собственности можно разделить на первоначальные и производные способы» [4, с. 401]. Очевидно, это следует понимать все же как разграничение понятий «основания» и «способы» приобретения права собственности и осознание их значение, ведь, как отмечалось, характеристика оснований приобретения права собственности осуществляется через определение тех или иных юридических фактов или образованных ими юридических составов. По нашему убеждению, наследования не является отдельным юридическим фактом (юридическим составом), характеризующий основания наследования как способа приобретения имущественных прав, в том числе права собственности.
По анализу законодательного определения правового режима наследственного имущества, наследства после ее открытия следует заметить, что в ЦК вообще отсутствует использование терминов «собственность» и «право собственности» при определении права наследников на наследство, зато отмечается принадлежности наследия наследнику со времени открытия.
В ст. 1164 ГК РФ конкретно определено, что при наличии двух и более наследников наследственное имущество находится со дня открытия наследства в общей долевой собственности наследников. Российские исследователи права также обращали внимание на отсутствие четкого законодательного определения природы права, устанавливается (возникает) у наследников по наследия. По утверждению А. Е. Казанцевой, «поскольку имущество может принадлежать субъектам не только на праве собственности, но и на ином вещном праве, то отсутствие указания на конкретное право следует признать недостатком действующего законодательства» [5, с. 249]. В ЦК Франции наследования определено одним из способов приобретения права собственности. В Книге III «О различных способах приобретения права собственности» ГК Франции содержится Титул І «О наследовании» [2, с. 266].
По нашему мнению, конструкция общей принадлежности наследнику наследства со времени ее открытия наиболее оправдана с точки зрения современной юридической техники. Система субъективных гражданских прав и обязанностей развивается, появляются новые их виды, и поэтому наведение их перечней в нормах, касающихся вступления наследия, вряд ли целесообразно.
Права и обязанности, которые входят в состав наследства, имеют разную правовую природу — это вещные, обязательственные, корпоративные и личные неимущественные права. Их приобретение не требует соблюдения порядка, предусмотренного для каждого из них в гражданском обороте. Это можно обосновать тем, что принятие наследства является реализацией особого субъективного права наследования. Следует отметить, что все субъективные гражданские права, которые являются составляющими понятия «наследие», в том числе вещные права, которые подлежат государственной регистрации, относятся наследнику со времени открытия наследства. Приобретение наследства является самостоятельным способом приобретения всех прав и обязанностей, которые входят в состав наследства, в том числе и права собственности, без необходимости передачи вещи (традиции), государственной регистрации, завладение [5, с. 250].
Следовательно, нужно разграничивать понятия возникновения права собственности на наследственное имущество и наследование как обретение наследия производным способом, ведь эти понятия отличаются как по своему содержанию, так и по основаниям возникновения. С точки зрения динамики гражданских правоотношений, наследование характеризует изменение субъекта упомянутых правоотношений и является не вступлением субъективных гражданских прав и обязанностей, а их переходом как одним из видов универсального правопреемства. Для более точного теоретического обоснования этого вопроса целесообразно обратить внимание на соотношение категорий «объект правоотношений» и «объект правопреемства». Как отмечает Е. А. Рябоконь, «… объектом наследственного преемства является вся совокупность правоотношений наследодателя, в которых он находился на момент своей смерти».
Следует заметить, что речь может идти или о праве на наследство как особый объект субъективных гражданских прав, или об общем юридическое понятие, в составе которого объединяются субъективные гражданские права и обязанности различной правовой природы — вещные права, в том числе и право собственности, обязательственные права, корпоративные права. Каждое из них может иметь законодательно установленый особый порядок приобретения, и только путем соблюдения такого порядка происходит приобретение соответствующего субъективного права. Это не исключает определения наследия как особой правовой конструкции или особого объекта гражданских правоотношений. Мы считаем, что обоснование особенностей защиты права на наследство требует определения наследия как особого объекта гражданских правоотношений (субъективных гражданских прав) и объекта наследования как универсального правопреемства.
Следовательно, право на наследство как имущественное право возникает с момента принятия наследства — совершение наследником сделки принятия наследства, а также по совокупности условий, установленных законодателем для наследования в порядке наследственной трансмиссии.
В случае смерти наследника, принявшего наследство, но не получил свидетельства о праве на наследство и (или) не осуществил его государственной регистрации, право на приобретенное наследство входит в состав наследства, которая открылась.
Заключение
Таким образом, мы выяснили, что наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.
Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.
В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где указано, что право наследования гарантируется. Поскольку данное положение помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.
Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания. Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.
Список использованной литературы
- Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. — М., 2002. — 299 с.
- Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) ; пер. с франц. В. Захватаев. — К., 2006. — 1008 с.
- Казанцева А. Е. Приобретение права собственности в порядке наследования // Вещные права: система, содержание, приобретение : сб. науч. тр. в честь проф. Б. Л. Хаскельберга ; под ред. Д. О. Тузова. — М., 2008. — 464 с.
- Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс (проблемы теории и практики). — Кишинев, 1973. — 258 с.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. — М., 1998. — 353 с. (Серия «Классика российской цивилистики»)
- Право собственности: актуальные проблемы ; отв. ред. В. Н. Литовкин, Е. А. Суханов, В. В. Чубаров / Ин-т законод. и сравнит. правоведения. — М., 2008. — 713 с.
- Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. — М., 1997. — 567 с. (Серия «Классика российской цивилистики»).
- Скловский К. И. Собственность в гражданском праве : учеб.-практ. пособие. — 2-е изд. — М., 2000. — 512 с.
- Хаскельберг Б. Л. Основания и способы приобретения права собственности (общие вопросы) // Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права. Выпуск второй (2005) ; под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. — М., 2006.
- Хвостов В. М. Система римского права : учебник. — М., 1996. — 522 с.